реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

государственно-правовые и другие надстроечные явления.

ФОРМАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ, лежащий в основе марксистской типологии государства,

выделяет три основных типа эксплуататорского государства;

рабовладельческое, феодальное, буржуазное- и последний исторический тип-

социалистическое государство, которое, теоретически, в ближайшей

исторической перспективе должно было бы перерасти в общественное

коммунистическое самоуправление.

Перечислим основные характеристики различных типов государства, выделяемых

на основании данной концепции.

Рабовладельческий тип государства - первая государвенно-классовая

организация общества. По своей сущности рабовладельческое государство - это

организация политической власти господствующего класса в рабовладельческой

общественно-экономической формации. Важнейшая функция этих государств

защита собственности рабовладельцевна средства, в том числе на рабов.

Феодальный тип государства - результат гибели рабовладельческого строя и

возникновения феодальной общественно-экономической формации.

Демократические режимы складываются в правовых государствах. Они

характеризуются такими методами осуществления государстенной власти,

которые реально обеспечивают свободное развитие личности, фактическую

защищенность ее законных прав и интересов.

Цивилизационный подход к истории человеческого общества и его

государственности получает все большее признание и в современной

отечественной науке. Новейшие исследования всемирной истории показали, что

формационное объяснение структуры функционирования и развития общества

является одномерным (однолинейным), а поэтому не носит глобального,

исчерпывающего характера. За его пределами оказывается множество

исторических явлений, составляющих особенности и глубинную сущность

общества и его государственной организации.

Во-первых, при анализе экономического базиса упускается из виду такой

важный факт, как многоукладность, которая сопровождает практически всю

историю общества с момента перехода его к цивилизации. Учет этого

фундаментального факта существенно меняет традиционные представления о

закономерностях развития экономического базиса.

Во-вторых, при формационном рассмотрении структуры классовых обществ их

социальный состав значительно сужается, так как в основном учитываются

только классы-антагонисты, остальные же социальные слои находятся за

пределами исследования: они не вписываются в традиционную модель классового

противостояния.

25. Право – многоаспектное понятие.

Право настолько уникальный, сложный и общественно необходимый феномен; что

на протяжении всего времени его существования научный интерес к нему не

только не исчезает, но и возрастает. Вопросы правопонимания принадлежат к

числу «вечных» уже потому, что человек на каждом из витков своего

индивидуального и общественного развития открывает в праве новые качества,

новые аспекты соотношения его с другими явлениями и сферами

жизнедеятельности социума. В мире существует множество научных идей,

течений и точек зрения по поводу того, что есть право. Но лишь в последнее

время ученые стали задаваться вопросом, что значит понимать право.

В современной юридической науке термин «право» используется в нескольких

значениях.

Во-первых, правом называют социально-правовые притязания людей, например,

право человека на жизнь, право народов на самоопределение и т. п. Эти

притязания обусловлены природой человека и общества и считаются

естественными правами.

Во-вторых, под правом понимается система юридических норм. Это — право в

объективном смысле, ибо нормы права создаются и действуют независимо от

воли отдельных лиц. Данный смысл вкладывается в термин «право» в

словосочетаниях «российское право», «трудовое право», «изобретательское

право», «международное право» и т.д. Термин «право» в подобных случаях не

имеет множественного числа.

В-третьих, названным термином обозначают официально признанные возможности,

которыми располагает физическое или юридическое лицо, организация. Так,

граждане имеют право на труд, отдых, охрану здоровья, имущество и т. д„

организации располагают правами на имущество, на деятельность в

определенной сфере государственной и общественной жизни и т.п. Во всех этих

случаях речь идет о праве в субъективном смысле, т. е. о праве,

принадлежащем отдельному лицу — субъекту права.

В-четвертых, термин «право» используется для обозначения системы всех

правовых явлений, включая естественное право, право в объективном и

субъективном смысле. Здесь его синонимом выступает термин «правовая

система». Например, существуют такие правовые системы, как англосаксонское

право, романо-германское право, национальные правовые системы и т. д.

В каком смысле употребляется термин «право» в каждом случае, следует

решать, исходя из контекста, что обычно не вызывает затруднений.

Институт права—это обособленная группа юридических норм, регулирующих

общественные отношения конкретного вида. В качестве примера можно назвать

институт права собственности в гражданском праве, институт ответственности

должностных лиц в административном праве, институт избирательного права и

нормы, регулирующие статус депутата, в конституционном праве. Институты

могут быть отраслевыми и межотраслевыми (комплексными).

Отрасль права представляет собой обособленную совокупность юридических

норм, институтов, регулирующих однородные общественные отношения. Она

отражает более высокий уровень системообразующих связей, характеризуется

определенной целостностью, автономностью.

Отрасли подразделяются на материальные и процессуальные. К первым

относятся, например, гражданское, трудовое, уголовное, земельное право.

Вторую группу составляют гражданское процессуальное, уголовно-

процессуальное и административно-процессуальное право. Начинает

складываться и отрасль конституционно-процессуального права.

Права как признак государства. Без права государство существовать не

может. Право юридически оформляет государство и государственную власть и

тем самым делает их легитимными, т. е. законными. Государство осуществляет

свои функции в правовых формах. Право вводит функционирование государства и

государственной власти в рамки законности, подчиняет их конкретному

правовому режиму. При такой подчиненности государства праву и формируется

демократическое правовое государство.

32. Классификация юридических норм.

Нормой права - общеобязательное формально-определенное правило поведения,

установленное и обеспеченное обществом и государством, закрепленное и

опубликованное в официальных актах, направленное на регулирование

общественных отношений путем определения прав и обязанностей их участников.

Можно выделить следующие существенные признаки правовых норм. Основания

классификации могут быть самыми различными.

1. По субъектам правотворчества различают нормы, исходящие от государства и

непосредственно от гражданского общества. В первом случае это нормы органов

представительной государственной власти, исполнительной государственной

власти и судебной государственной власти. Во втором случае нормы

принимаются непосредственно населением конкретного территориального

образования (сельский сход и т. д.) или населением всей страны (всенародный

референдум).

2. По социальному назначению и роли в правовой системе нормы можно

подразделить: Учредительные нормы отражают исходные начала правового

регламентирования общественных отношений, правового положения человека,

пределов действия государства, закрепляют устои социально-экономического и

общественно-политического строя, права, свободы и обязанности граждан,

основополагающие идеи и параметры строительства правовой системы общества.

Они служат эталонами, позволяющими установить необходимое соответствие

целей и средств конкретных правовых предписаний объективным закономерностям

общественного развития. Регулятивные нормы непосредственно направлены на

регулирование фактических отношений, возникающих между различными

субъектами, путем предоставления им прав и возложения на них обязанностей.

В зависимости от характера субъективных прав и обязанностей различают три

основных вида регулятивных норм: управомочивающие; обязывающие;

запрещающие. Особенность регулятивных норм состоит в том, что они носят

ярко выраженный предоставительно-обязывающий характер. Охранительные нормы

фиксируют меры государственного принуждения, которые применяются за

нарушение правовых запретов. Они определяют также условия и порядок

освобождения от наказания. Обеспечительные нормы содержат предписания,

гарантирующие осуществление субъективных прав и обязанностей в процессе

правового регулирования. Социальная ценность их зависит от того, насколько

эффективно они способствуют созданию механизмов и конструкций

беспрепятственной реализации права. Эти нормы могут располагаться в

различных нормативных актах, связанных между собой. Декларативные нормы

обычно включают в себя положения программного характера, определяют задачи

правового регулирования отдельных видов общественных отношений, содержат

нормативные объявления. Дефинитивные нормы формулируют определения тех или

иных правовых явлений и категорий (понятия преступления в уголовном

законодательстве, сделки в гражданском праве и т. п.).

Коллизионные нормы призваны устранять возникающие противоречия между

правовыми предписаниями.

Оперативные нормы устанавливают даты вступления нормативного акта в силу,

прекращения его действия и т. п.

3. По предмету правового регулирования различают нормы конституционного,

гражданского, уголовного, административного, трудового и иных отраслей

права. Отраслевые нормы могут подразделяться на материальные и

процессуальные. Первые являются правилами поведения субъектов, вторые

содержат предписания, устанавливающие процедуру применения этих правил.

4. По методу правового регулирования выделяются императивные,

диспозитивные, рекомендательные нормы.

Императивные нормы имеют сугубо строгий, властно-категоричный характер, не

допускающий отклонений в регулируемом поведении. Это, как правило, нормы

административного права.Диспозитивным нормам присущ автономный характер,

позволяющий сторонам (участникам) отношений самим договориться по вопросам

объема, процесса реализации субъективных прав и обязанностей или

использовать в определенных случаях резервное правило. Они реализуются

преимущественно в гражданско-правовых отношениях.Рекомендательные нормы

обычно адресуются негосударственным предприятиям, устанавливают варианты

желательного для государства поведения.

5. По сфере действия вычленяются нормы общего действия, нормы ограниченного

действия и локальные нормы. Нормы общего действия распространяются на всех

граждан и функционируют на всей территории государства. Нормы ограниченного

действия имеют пределы, обусловленные территориальными, временными,

субъектными факторами. Локальные нормативные предписания действуют в рамках

отдельных государственных, общественных или частных структур.

31. Понятие и признаки юридических норм.

В современной юридической литературе под нормой права понимается

общеобязательное формально-определенное правило поведения, установленное и

обеспеченное обществом и государством, закрепленное и опубликованное в

официальных актах, направленное на регулирование общественных отношений

путем определения прав и обязанностей их участников.

Можно выделить следующие существенные признаки правовых норм.

1. Норма права есть мера свободы волеизъявления и поведения человека.

Понимание и усвоение данного момента конкретным индивидом зависит как от

внутренних факторов (состояния его разума, типа характера, уровня

культуры), так и от внешних обстоятельств (степени упорядоченности

общественных отношений, обеспеченности нормы авторитетом, силой).

Наибольшая Эффективность реализации правовой нормы достигается при

совпадении целей отдельной личности и общества, сочетании общечеловеческих

И социально-групповых, классовых интересов в условиях стабильности

общественных отношений.

2. Это форма определения и закрепления прав и обязанностей. Последние

выступают в виде ориентиров, обозначающих диапазон свободы действий

субъектов права, ибо реальное регулирование отношений между людьми и их

организациями осуществляется именно через наделение правами одних и

возложение обязанностей на других. Наиболее ярко предоставительно-

обязывающий характер выражен в регулятивных нормах, менее он заметен в

нормах специализированных (декларативных, дефинитивных). Различные субъекты

правоотношений обычно обладают комплексом прав и одновременно несут большое

количество обязанностей. Не может быть прав без обязанностей и нет

обязанностей без прав. Это один из принципов построения и функционирования

любой правовой системы.

3. Норма права представляет собой правило поведения общеобязательного

характера, т. е. она: а) указывает, каким образом, в каком направлении, в

течение какого времени, на какой территории необходимо действовать тому или

иному субъекту; б) предписывает правильный с точки зрения общества и потому

обязательный для конкретного индивида образ действий; в) носит общий

характер, выступает в качестве равного, одинакового масштаба для всех и

каждого, кто оказывается в сфере ее действия.

4. Это формально-определенное правило поведения. Внутренняя определенность

нормы проявляется в содержании, объеме прав и обязанностей, четких

указаниях на последствия ее нарушения. Внешняя определенность заключается в

том, что любая норма закреплена в статье, главе, разделе официального

документа — нормативно-правовом акте.

5. Норма права есть правило поведения, гарантированное государством.

Возможность государственного правового принуждения в случаях нарушения прав

граждан, правопорядка является одной из важных гарантий действенности

права.

6. Она обладает качеством системности, которое проявляется в структурном

построении нормы, в специализации и кооперации норм различных отраслей и

институтов права.

30. Мусульманская, Индусская, Скандинавская и Южно-американская правовые

семьи.

Происхождение мусульманской правовой системы. Мусульманское право возникло

как часть шариата представляющего собой важнейший компонент исламской

религии. История мусульманского права начинается с пророка Му-хаммеда

(Мухаммада). Мухаммед от имени Аллаха адресовал некоторые основные правила

поведения, нормы верующим мусульманам. Позднее и те нашли отражение в

первичных источниках мусульманской религии и права. Однако их было мало для

системного регулирования всей совокупности правовых отношений. После смерти

Мухаммеда его нормотворческую деятельность продолжили ближайшие сподвижники

«праведные» халифы Абу-Бакр, Омар, Осман и Али. Опираясь на Коран и сунну,

они формулировали новые правила поведения, соответствующие, на их взгляд,

воле Аллаха и Мухаммеда. В случае же «молчания» Корана и сунны нормы

устанавливались совместным усмотрением либо единолично каждым халифом.

Источники мусульманского права. Первым по значению Коран — священная книга

мусульман. Генетически близок Корану и тесно связан с ним второй источник

мусульманского права — сунна, представляющий собой сборник хадисов, т. е,

преданий о жизни Мухаммеда, его поведении, поступках, образе мыслей и

действий. Третьим источником мусульманского права является иджма — общее

решение авторитетных исламских правоведов. Мухаммед считал, что

мусульманская община не может ошибаться. Это утверждение легло в основу

признания правомерности данного источника. Четвертый источник

мусульманского права — кийяс — представляет собой обычное решение по

аналогии.

Структура мусульманского права также имеет существенные особенности,

вытекающие из его природы. Оно не подразделяется на общее и частное право

или на общее право и право справедливости. Все поступки в мусульманском

праве подразделяются на пять основных категорий: обязательные,

рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые и запрещенные. В основе данной

классификации лежат соответствующие религиозно-нравственные оценки тех или

иных актов поведения. Нормы мусульманского права могут быть также

классифицированы (с точки зрения их общности) на нормы-принципы,

сформулированные в виде теоретических обобщений, и казуальные нормы,

возникавшие, как правило, эмпирическим путем (таковы, например, нормы

сунны).

Латиноамериканское право. Латиноамериканское право имеет построение по

европейским образцам кодексы, аналогичную систему права, абстрактных

характер юридических норм, что приближает его к Романо-германской семье.

Причина этого колонизация. Особенностью латиноамериканского права является

особое внимание конституцией стран данного региона к институту судебного

контроля за конституционностью законов.

Скандинавское право – исторически развитие правовых систем северных стран

происходило совершенно независимо от английского права. Скандинавское право

не имеет ярких признаков общего права: правила прецедента, особой роли

процессуального права. Источниками права – явл. Кодекс короля Христиана V,

принятый в Дании в 1683 году, а так же свод законов Шведского Шведского

государства. 1734 г., что создало две ветви скандинавского права – датскую

и шведскую. Кодифицированное законодательство в нём существует, но в

Норвегии, Дании и Швеции большое значение имеет судебная практика.

Индусское право – главная особенность индусского права тесное сплетение с

религией. Оно не имеет относительной самостоятельности и является

неотъемлемой частью индуизма – синкретичной традиционной системы,

охватывающей религиозные верования и обряды, моральные и философские

ценности, предполагающие определять образ жизни, общественный порядок,

социальную организацию или структуру.

Индусская система права одна из древнейших в мире. Веды – сборники

индийских религиозных песен, молитв, гимнов и присловий, созданы во втором

тысячелетии до нашей эры.

29. Англо-саксонская, Романо-германская и социалистическая правовые семьи.

Англо-саксонская правовая семья.

Правовая семья – совокупность национальных правовых систем, основанная на

общности источников, структуры права и историческом пути его формирования.

Иначе ее называют семьей общего права. Исторически она сложилась в Англии

и оправдывает свое название тем, что оно действовало на территории всей

Англии (период становления – 10-13 века) в виде судебных обычаев,

возникавших помимо законодательства и распространялось на всех свободных

подданных короля в гражданском судопроизводстве. Обобщая судебную практику

в своих решениях, судьи руководствовались нормами уже сложившихся

общественных отношений и на их основе вырабатывали свои юр. принципы.

Совокупность этих решений, точнее принципов (прецедентов), на которых они

основывались, была обязательной для всех судов и т.о. составила систему

общего права. Норма общего права носит казуистический (индивид.) хар-р,

т.к. она модель конкретного решения, а не результат законодательного

абстрагирования от отдельных случаев. Общее право приоритетное значение

придает процессуальным нормам, нормам судопроизводства, источникам

доказательств, т.к. они составляют одновременно и мех-зм правообразования и

мех-зм правореализации. Важным признаком общего права выступает автономия

судебной власти от любой др. вл. в гос-ве, что проявляется отсутствием

прокуратуры и административной юстиции.

Романо-германская правовая система.

РГП система – это совокупность правовых систем континентальной Европы;

Северной Африки, Южной Америки, Японии, России и некоторых других гос-в,

чья отличительная особенность в том, что основным источником права в данной

семье являются нормативно-правовые акты, которые составляют иерархическую

систему нормативно-правовых актов

Во всех странах семьи есть писаные конституции, за нормами которых

признается высшая юридическая сила, выражающаяся как в соответствии

Конституции законов и подзаконных актов, так и в установлении

государственного судебного контроля за конституционностью обычных законов.

В своем становлении и развитии прошла 3 основных этапа: 1. Эпоха Римской

империи – зарождение римского права и его упадок в связи с её гибелью,

господство в Европе архаических способов решения споров – фактическое

отсутствие права; 2. Возрождение 13-17 в. – распространение его в Европе и

приспособление к новым условиям, достижение независимости права от

королевской власти; 3. 18 в. – наши дни – кодификация права, появление

Конституций и отраслевых кодексов, создание национальных правовых систем.

Основным источником является закон. Кроме законов принимаются подзаконные

акты: декреты, регламенты, инструкции, циркуляры, др. документы. Второй

источник – обычай: в качестве дополнения к закону. Третий – судебная

практика: решения публикуются в судебных сборниках и являются частью

правовой системы.

Система социалистического права.

При рассмотрении этого вопроса следует обратиться к понятию

социалистического гос-ва. Теоретические основы соц. гос-ва и права были

заложены в трудах основоположников научного коммунизма К Маркса и Ф.

Энгельса и развиты в произведениях В. Ленина. Это учение практически не

было полностью реализовано ни в одном из гос-в и правовых систем.

Существовавшие же государства с провозглашенным в них соц. строем в

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.