реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

также является объектом собственности. Акция подтверждает право акционера

участвовать в управлении обществом (за исключением привилегированных

акций), в распределении прибыли общества, в получении доли имущества

общества пропорционально его вкладу в уставной капитал в случае ликвидации

АО. Свободно обращающиеся ценные бумаги, как и акции обществ открытого

типа, могут быть переданы по наследству. В завещании достаточно указать их

номера, в случае отсутствия завещания ценные бумаги переходят по

наследству, как и любое другое имущество.

Здесь важен не сам факт передачи данного вида ценных бумаг по

наследству, а возможность реализации наследниками умершего перешедших к ним

в порядке наследственного правопреемства прав акционеров.

При принятии наследства новый собственник должен переоформить акции на

свое имя в реестре (списке) акционеров соответствующих акционерных обществ.

Согласно российскому законодательству основное доказательство того, что он

является акционером АО, - это выписка из реестра акционеров. Дело в том,

что акции существуют не только в наличной (в виде ценных бумаг), но и

безналичной форме – в виде записей на счетах (так называемые счета “депо”).

В таком случае факт владения акциями подтверждает выписка из реестра

акционеров. Многие АО вообще не выпускают акции, т.к. это очень

дорогостоящее дело, и вместо акций выдают сертификат или свидетельство (или

выписку из реестра акционеров), которые подтверждают право собственности на

акции.

Не сложно представить ситуацию, когда обладатель акций умирает как раз

накануне общего собрания акционеров. Право собственности наследников

умершего акционера на акции еще не оформлено (так как свидетельство о праве

на наследство выдается по истечении 6-месячного срока со дня открытия

наследства), и, следовательно, в реестре акционеров отсутствует запись о

том, что эти акции в порядке наследственного правопреемства принадлежат

теперь кому-либо из наследников умершего. Возникает вопрос, как будут

учитываться эти акции и кому будет принадлежать право голоса умершего

акционера?

В юридической литературе можно найти мнения юристов на эту тему,

которые, однако, не ссылаясь на конкретные нормы закона, сходятся во

мнении, что до выдачи нотариальной конторой свидетельства о праве на

наследство и внесения на этом основании в реестр акционеров акционерного

общества имени нового собственника эти акции участия в голосовании не

принимают[40]. Данное разрешение вопроса может быть и правильно в той

ситуации, когда количество принадлежащих наследодателю акций невелико. Но

что делать в случае, если умерший являлся собственником большого пакета

акций акционерного общества и при голосовании на общем собрании акционеров

по вопросам повестки дня его голоса играют существенную роль в судьбе того

или иного принимаемого решения?

Хорошо, если в этом случае есть лишь единственный наследник по закону

и по завещанию, который обращается в нотариальный орган с заявлением о

принятии наследства, тем самым фактически вступая во владение

наследственным имуществом, что порождает переход права собственности на это

имущество в порядке статьи 546 ГК РСФСР. Но если наследников несколько?

В этом случае мне представляется правильным решение вопроса следующим

путем. Так как 6-месячный срок со дня открытия наследства не истек и доля

каждого из наследников в наследственной массе еще юридически не оформлена,

то можно было бы предположить, что акции находятся в общей долевой

собственности наследников умершего акционера. Тогда правомочия по

голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по усмотрению всех

участников общей долевой собственности одним из них либо их общим

представителем, полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены

(статья 57 Закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 г.)[41]. При

этом правильно было бы дать указание нотариальным конторам в таких

ситуациях выдавать справки о факте открытия наследства и о составе всех

наследников как по закону, так и по завещанию, имеющих право на получение

определенной доли в наследственной массе, с целью внесения в реестр

акционеров акционерного общества изменений о собственнике данного

количества акций.

Тем не менее, судам еще предстоит не раз встретиться с подобной

ситуацией, когда по истечении 6-месяного срока наследник получает

свидетельство о праве на наследство (в данном случае на акции акционерного

общества) и идет в судебные органы для обжалования того или иного решения,

принятого на общем собрании акционеров без учета перешедших к наследнику

акций, дающих право голоса. Думается, что с учетом актуальности данной

проблемы выход будет вскоре найден.

В практике часто встречаются ситуации, когда собственник умирает, а

его наследники, принявшие наследство, не спешат до конца оформлять свое

право собственности на данный вид наследственной массы. Рассмотрим акции АО

“АВТОВАЗ” и наиболее часто встречающуюся ситуацию.

До 01 апреля 1998 года номинальная стоимость акций АО “АВТОВАЗ”

составляла 1000 рублей в масштабе цен до 01 января 1998 года. С 01 апреля

1998 года номинальная стоимость акций увеличилась до 500 рублей

(деноминированных). Ввиду этого многие наследники умерших после 01 апреля

1998 года не оформляют наследство на акции, т.к. государственная пошлина

значительно увеличилась, а количество акций при большом стаже работы

умершего на заводе достаточно велико. При этом акции АО “АВТОВАЗ” на

сегодняшний день не имеют большого хождения на рынке ценных бумаг. И

продать их можно по цене значительно ниже номинальной.

Например, умершему 25 марта 1998 года принадлежало 85 акций АО

“АВТОВАЗ”. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус взимает

государственную пошлину в размере 85 копеек, так как на момент смерти

наследодателя номинальная стоимость акций составляла 1000

неденоминированных рублей.

Умершему же 14 августа 1998 года принадлежало также 85 акций АО “АВТОВАЗ”.

При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус взимает

государственную пошлину в размере 425 рублей, так как на момент смерти

наследодателя номинальная стоимость акций составляла 500 деноминированных

рублей.

Разница в государственной пошлине налицо. Поскольку

наследниками являются чаще всего супруги-пенсионеры, платить пошлину в

таком размере они не в состоянии, поэтому наследственные дела остаются не

законченными.

И здесь возникает вопрос: Как поступить акционерному обществу с

акциями и неполученными дивидендами умерших акционеров в случае отсутствия

наследников или если последние по каким-либо причинам не оформили право

наследства в установленный законодательством шестимесячный срок? Переходят

ли в таком случае акции и дивиденды в собственность акционерного общества?

Доктор экономических наук А.Фельдман так отвечает на поставленные вопросы:

“Согласно пункта 20 Положения о порядке выплаты по акциям и процентов по

облигациям от 10.01.92 года “дивиденд, не востребованный владельцем или его

законным правопреемником или наследником в установленные для истечения

исковой давности сроки, перечисляется в доход республиканского бюджета РФ”.

Тот же самый порядок (согласно действующему гражданскому законодательству)

применяется и для невостребованных акций”.[42]

Согласно пункта 3 статьи 1218 проекта части Ш ГК РФ “В состав

наследства участника акционерного общества (акционера) входят

принадлежавшие ему акции”.

Наследование предприятия. В соответствии со статьей 213 ГК РФ

предприятие может быть объектом права собственности гражданина. Говоря о

наследовании предприятия следует подчеркнуть, “что:

1. во-первых, под предприятием в данном случае понимается

имущественный комплекс, используемый предпринимателем в своей

деятельности, а не самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный

в установленном законом порядке для производства продукции,

выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения

общественных потребностей и получения прибыли;

2. во-вторых, речь идет преимущественно об индивидуально-частных

предприятиях, поскольку во всех остальных случаях наследуется

определенная доля или пай в имущественном комплексе предприятия.

Исключение, правда, составляют акционерные общества закрытого типа,

где может оказаться один учредитель, владеющий 100% акций (пункт 6

статьи 98 ГК РФ). Однако формально и в этом случае наследуется не

предприятие в целом, а акции предприятия.”[43]

Предприятия наследуются в соответствии с общими нормами

наследственного права, но с учетом специфики по составу имущества, которое

отражается в самостоятельном балансе предприятия. При наследовании ИЧП

долги предприятия не переходят лично к наследникам, а остаются за

предприятием, так как имущество предприятия обособлено от личности

наследодателя.

Статья 213 ГК РФ: “В собственности граждан и юридических лиц

может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества,

которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам и

юридическим лицам.”

Одним из таких видов имущества является гражданское оружие. Виды

гражданского оружия - газовое оружие самообороны (пистолеты, револьверы);

спортивное оружие (огнестрельное, холодное, в том числе метальное);

охотничье оружие (огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное

гладкоствольное, холодное, в том числе метальное, пневматическое).

Закон РФ “Об оружии” от 20 мая 1993 года[44] определяет порядок

оборота указанного выше оружия, а также регулирует деятельность органов

внутренних дел (милиции) по контролю за оборотом.

В статье 21 Закона РФ “Об оружии” от 20 мая 1993 года №4992-1

говорится: “Дарение и наследование гражданского оружия производится в

порядке, установленном законодательством, при наличии у наследника оружия

или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на

приобретение данного вида оружия. В случае смерти собственника гражданского

оружия оно сдается в орган внутренних дел на временное хранение до решения

вопроса о наследовании имущества.”

Возникает вопрос: “возможна ли опасность правонарушения с

использованием оружия лицами, в пользу которых осуществляется наследование

оружия, но не имеющими лицензии на его приобретение или хранение? Как

показывает анализ деятельности органов внутренних дел по осуществлению

лицензионно-разрешительной работы, в большинстве случаев наследование

осуществляется в пользу граждан, совместно проживающих с его владельцем,

т.е. имеющих доступ к оружию или даже хранящих его и, более того, имеющих

возможность в любой момент воспользоваться им. Случаи совершения

правонарушений со стороны таких лиц с использованием гражданского оружия

практически не имеют места.”[45]

Как отмечают далее авторы статьи Шалашов и Коренев в Законе Об

оружии не урегулирован порядок перехода оружия в случае наследования, также

требует некоторых уточнений понятие “хранение оружия без соответствующей

лицензии”. Никакими нормативным актом не предусмотрена обязанность сдачи

оружия до решения вопроса о наследовании родственниками после смерти

владельца оружия. Серьезным пробелом в действующем законодательстве

является порядок регистрации газового оружия самообороны в результате

наследования. Предлагают внести дополнения в Закон Об оружии, в части

регистрации газового оружия при наследовании органами внутренних дел.

Нормами гражданского законодательства предусмотрено наследование по

закону и по завещанию. В случае смерти наследодателя право собственности

переходит к наследникам и они владеют оружием на законных основаниях.

Органам внутренних дел остается только выдать лицензию на хранение этого

оружия, подтверждающее такое право.

В проекте части Ш Гражданского Кодекса РФ статьей 1219 “отдельно

оговаривается порядок наследования вещей, ограниченно оборотоспособных.

Предусматривается, что принадлежавшие умершему вещи, нахождение которых в

обороте допускается только по специальному разрешению (оружие и т.д.),

входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие

наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального

разрешения. При отказе наследнику в выдаче специального разрешения на

владение вещами, ограниченно оборотоспособными , право собственности на

такие вещи подлежат прекращению, а суммы, вырученные от их реализации,

передаются наследнику.”[46]

В условиях рынка возросла значимость наследования жилых

помещений. “Этому способствовало приобретение гражданами жилья в

собственность, увеличение в последнее время объемов индивидуального жилья

(по сравнению с остальными жилищными фондами), постоянно пополняющегося в

рыночных условиях за счет приватизации государственного и муниципального

жилья, передачи квартир в домах общественных организаций, жилищно-

строительных кооперативов в собственность проживающих и членов

кооперативов, а также в результате снятия всех ранее существовавших (в

отношении физических лиц) ограничений по приобретению и строительству

жилья.”[47]

Рассмотрим наследование приватизированных квартир. В соответствии с

Законом РФ “О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации” от 4

июля 1991 года (с изменениями, внесенными Законами РФ от 23 декабря 1992

года и от 11 августа 1994 года)[48] квартиры в домах государственного и

муниципального жилищного фондов приватизируются с согласия всех

проживающих совершеннолетних, а также несовершеннолетних в возрасте от 14

до 18 лет членов семьи либо в индивидуальную (единственный собственник, на

имя которого оформлен договор передачи), либо в общую долевую, либо в общую

совместную собственность.

В случае смерти индивидуального собственника

приватизированная квартира по общим правилам о наследовании переходит к его

наследникам по закону или по завещанию вне зависимости от того, проживают

ли они в данной квартире или нет. Другие проживающие в этой квартире члены

семьи, не ставшими наследниками, сохраняют лишь право на проживание.

Общая долевая собственность означает, что все участники общей

долевой собственности имеют определенные доли, которые признаются, как

правило, равные. Эти доли указываются в правоустанавливающим документе,

который выдается на имя всех участников общей собственности. Если один из

собственников умирает, то по наследству переходит только доля умершего.

Получившие эту долю наследники становятся участниками общей долевой

собственности и независимо от того, проживают ли они в данной квартире или

нет.

Общая долевая собственность означает, что доли в

правоустанавливающем документе не указываются. В любой момент эти доли

могут быть определены, как сособственниками, так и наследниками умершего

сособственника, для этого необходимо обратиться к нотариусу либо в суд.

Необходимо отметить, что размер долей в общем имуществе заранее не

определен. Доли определяются лишь при прекращении отношений общей

собственности или при выделе участника. Таким образом, в случае смерти

участника общей совместной собственности по требованию наследников

определяется доля умершего, которая включается в состав наследственной

массы, но поскольку наследник не может стать сособственником в праве общей

совместной собственности в силу закона, поэтому необходимо определение доли

умершего в общем имуществе.

Здесь следует обратить внимание на ошибочность достаточно

распространенного мнения о том, что в случае приватизации квартиры в

совместную собственность доля умершего переходит к другим собственникам.

Выделенная доля умершего становится объектом наследования. “Для обеспечения

единообразной правоприменительной практики нотариусов и Комитета

муниципального жилья Правительства Москвы до решения указанных вопросов в

законодательном порядке, а также до формирования судебной практики

нотариусам рекомендуется, на основании статей 255 и 254 Гражданского

кодекса Российской Федерации, руководствоваться следующим.

В случае смерти сособственника квартиры, находящейся в общей

совместной собственности, по заявлению наследников умершего, заводится

наследственное дело. При отсутствии спора между сособственниками и

наследниками умершего заключается соглашение об определении долей всех

сособственников в праве общей собственности на квартиру. (За исключением

случаев, когда переживший сособственник является единственным наследником).

Это соглашение удостоверяется нотариусом (желательно по месту открытия

наследства) по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, т.е.

после полного выяснения нотариусом круга лиц, призванных к наследованию,

при представлении правоустанавливающих документов на квартиру.” [49]

Рассмотрим ситуации: если в квартире, принадлежащей по праву

совместной собственности мужу, жене и дочери, умерла жена, у которой

имеются кроме указанных наследников (являющихся одновременно и

сособственниками), еще наследник — сын, то он тоже подписывает данное

соглашение, хотя не является сособственником, но является наследником на

выделенную соглашением долю умершего.

Другая ситуация: если переживший сособственник является

единственным наследником (или все другие наследники отказались от

наследства в его пользу), действует иной порядок оформления наследства.

Соглашение об определении долей не заключается. Свидетельство о праве на

наследство выдается на основании заявления о принятии наследства с отметкой

о согласии считать доли в общей собственности с умершим равными (статьи 253-

254 ГК РФ).

“Если переживший сособственник является супругом умершего и квартира

приобретена супругами во время брака за счет общих средств, 1/2 доля

квартиры умершего супруга (сособственника) определяется в порядке ст. 75

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате путем оформления

свидетельства о праве собственности, т.е. по письменному заявлению

наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга.” [50]

Если у умершего сособственника нет наследников ни по закону, ни

по завещанию, то свидетельство о праве на наследство к имуществу умершего

выдается государству. Соглашения об определении долей, возможно только с

участием компетентных органов, являющихся представителями государства

(налоговые инспекции), оповещение которых является обязанностью нотариуса.

Дело по иску Ярыкина Т.Ф. к Сальниковой И.Н. о признании права

собственности на преватизированную квартиру Яркина А.С. завешала все

имушество своей дочери, но в завещании не упомяналось о кварите

принадлежавшей ей на праве долевой собствености вместе с Сальниковой.

Сальникова утверждала что перед смертью Ярыкина А.С. хотела переоформить

квартиру на неё так как она заплатила за эту долю деньги, но в связи со

смертью она неуспела. суд установил ,что Ярыкина А.С. действительно подала

документы на переоформление квартиры на Сальникову но документы вернули так

как они были неправильно оформлены. Решение по делу было вынесено в пользу

Сальниковой.[51]

Еще ситуации: если квартира находилась в собственности двух и более

лиц и все они умерли, соглашение об определении долей заключается между их

наследниками. Если же квартира находилась в собственности двух и более

лиц и все они являлись наследниками по отношению друг к другу, в этом

случае заводится наследственное дело после последнего наследодателя и по

заявлению наследника определяются доли всех умерших сособственников. При

наличии других наследников заводятся наследственные дела после каждого

наследодателя и заключаются соглашения об определении идеальных долей между

наследниками каждого сособственника.

Нужно иметь в виду, что разница между долевой и совместной

собственностью состоит лишь в том, что участник общей долевой собственности

имеет право на выдел своей доли, а участник общей совместной собственности

– на определение доли и ее выдел.

“В связи с приватизацией государственных и муниципальных

квартир в практике возник вопрос о переходе по наследству тех квартир,

наниматели которых выразили желание их приватизировать, но не успели при

жизни в установленном порядке оформить право собственности на занимаемую

квартиру (заключить договор передачи, зарегистрировать его в

соответствующем исполнительном органе и т.п.).”[52]

Немало вопросов при применении Закона РФ о приватизации вызывала

проблема определения момента, с которого лицо, подавшее заявление на

приватизацию занимаемого жилья, могло считаться его собственником.

Конфликтные ситуации при наследовании приватизированных

квартир заключаются чаще всего в том, что наследство открывается при уже

начатой, но еще не завершенной процедуре приватизации квартиры. В

постановлении Пленума Верховного Суда РФ №8 от 24 августа 1993 года "О

некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" сказано "если

гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого

документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в

собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.