реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

права.

Правовой материал о наследовании в крестьянском (фермерском) хозяйстве

состоит из статей 257-259 ГК РФ, статей 61-62 Земельного Кодекса (сноску)

РФ, пункта 3 статьи 15 и статьи 27 Закона о крестьянском (фермерском)

хозяйстве[29], а также постановления Конституционного Суда РФ от 16 января

1996 года, по которому части 1и 2 статьи 560 ГК РСФСР признаны не

конституционными и поэтому применению не подлежат.

Согласно Постановления Конституционного Суда РФ от 16 января 1996

года, институт колхозного двора в гражданском праве предполагал ранее

особый правовой режим имущества, принадлежащего его членам на праве

совместной собственности. В собственности колхозного двора находились

подсобное хозяйство на приусадебном участке земли, жилой дом, продуктивный

скот, птица и мелкий сельскохозяйственный инвентарь. Истцы Наумов А. и

Караев Л. обратились в Ленинский народный суд города Оренбурга с иском к

Дрожину В. и Щетинину К. о признании права собственности на часть дома в

деревне Никулино в связи с тем что этот дом является частью имущества

крестьянского двора и неможет быть унаследован ответчиками так как они не

проживают в Никулино. Суд иск оставил без удовлетворения, разяснив, что

Часть 1 ГК РФ 1994 года не содержит понятия “колхозный двор”[30]. В связи с

этим статья 126 ГК РСФСР о собственности колхозного двора и, следовательно,

признание его специального правового режима в гражданском законодательстве

также утратили силу с 1 января 1995 года (статья 2 Федерального закона от

21 октября 1994 года “О введении в действие части первой Гражданского

кодекса Российской Федерации”)[31].

Наследование в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства

открывается на общих основаниях, независимо от того, умирает ли один из

членов хозяйства при наличии других или последний член двора. Согласно

статьи 257 ГК РФ, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства

принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или

договором между ними не установлено иное. Статья 258 ГК различает

прекращение крестьянского хозяйства в связи с выходом из него всех его

членов или по иным основаниям (а следовательно, и в случае смерти

последнего члена хозяйства) и выход из хозяйства одного из членов. Если

прекращается хозяйство, то земельный участок делится по правилам,

установленным действующим законодательством. Если же выходит один из

членов, то земельный участок и средства производства разделу не подлежат,

а выплачивается денежная компенсация соразмерно его доле в общем имуществе.

Земельный кодекс РФ (статья 61) определяет условия наследования

земельного участка, находящегося в собственности или пожизненном владении

граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство. Земельный участок

передается по наследству одному из членов хозяйства, по согласованию с

другими членами этого хозяйства. Если таких нет, то земельный участок

переходит одному из наследников умершего, который изъявил желание вести

хозяйство и удовлетворяет квалификационным требованиям. Если же и таких

наследников не имеется, то наследникам “земельный участок передается в

размерах, установленных для ведения личного подсобного хозяйства,

обслуживания жилого дома либо для садоводства или животноводства. Наследник

земельного участка имеет право на получение стоимости той части участка,

которая к нему не переходит”. [32]

Основная группа обязанностей, переходящих к наследникам - денежные

долги наследодателя. Прав без обязанностей не бывает, и одной из

обязанностей наследника в случае принятия им наследства является оплата

долгов наследодателя. Однако наследник отвечает по долгам наследодателя

только в пределах действительной стоимости перешедшего к нему

наследственного имущества (статья 553 ГК РСФСР).

Обязанность наследников рассчитаться по долгам наследодателя вытекает

из сущности универсального преемства. При наличии нескольких наследников

наступает долевая ответственность. Каждый из наследников отвечает в

пределах полученной доли. Если предмет обязательства не делим, то

наследники несут перед кредитором наследодателя солидарную ответственность

(статья 323 ГК). Поскольку государство может быть наследником как по

закону, так и по завещанию, на него распространяется общее правило об

ответственности наследников по долгам наследодателя. Не отвечают по долгам

отказополучатели. Они сами по отношению к наследникам являются кредиторами.

Необходимо выделить долги наследодателя, имевшиеся на день открытия

наследства. К ним относятся: обязанности наследодателя, вытекающие из

договоров займа, купли-продажи, жилищного или имущественного найма, из

обязательства по возмещению причиненного вреда, а также расходы, возникшие

в связи со смертью наследодателя. Сюда следует включить расходы, связанные

с затратами на похороны наследодателя, на содержание граждан, находившихся

на иждивении наследодателя, расходы по охране наследственного имущества, по

управлению им.

До момента принятия наследниками наследства нотариусы могут давать

распоряжение об оплате за счет наследственного имущества расходов,

связанных с погребением наследодателя. Если в составе наследственного

имущества отсутствуют денежные суммы, то нотариус может дать распоряжение о

выдаче вещей, оставшихся после умершего, стоимость которых не должна

превышать произведенных расходов. В подтверждение таких расходов нотариус

истребует счета магазинов, справки лечебных учреждений, акты комиссии по

организации похорон и другие документы.

Кредиторы наследодателя (человек или организация, которым умерший

должен деньги или имущество) должны заявить о своих требованиях в течение

шести месяцев со дня открытия наследства путем подачи заявления, где

необходимо указать, какую сумму и на каком основании должен умерший, Этот

срок предусмотрен для всех кредиторов, независимо от того, наступил или еще

не наступил срок исполнения их требований. Претензии предъявляются

независимо от наступления срока соответствующих требований. Например, если

срок уплаты долга истекает только через год после смерти должника, то

независимо от этого обстоятельства кредитор вправе потребовать уплаты долга

наследниками в течение шести месяцев после смерти должника. Несоблюдение

этих правил влечет за собой утрату кредиторами принадлежавших им прав

требования (статья 554 ГК РСФСР). Поскольку закон содержит специальное

указание о том, что не предъявление кредиторами наследодателя претензий по

его долгам в течение шести месяцев со дня открытия наследства влечет за

собой утрату права требования, в отношении указанного срока не подлежат

применению правила о восстановлении, перерыве и приостановлении срока

давности. О поступивших претензиях нотариус обязан известить наследников.

2.2. Имущественные права и обязанности наследодателя как часть

наследственной массы

Наследственная масса - совокупность различных видов имущества (в том

числе денег), которое принадлежало наследодателю и переходит по наследству

его наследникам. От наследственного имущества, переходящего к наследникам

по общим правилам, следует отличать имущество, переходящее к наследникам по

специальным правилам. По специальным правилам переходят вклады граждан,

хранящиеся в Сберегательном банке и кредитных организациях.

Банковские вклады граждан наследуются по общим правилам

наследственного права (пункт 4 статьи 153 Основ гражданского

законодательства Союза ССР и республик 1991 года). Ранее такие вклады

граждан, прежде всего, находящиеся в Сбербанке, наследовались чаще всего в

особом порядке (статья 561 ГК РСФСР). При наличии специального

завещательного распоряжения банку о выдаче вклада в случае смерти любому

лицу или государству он не входил в состав наследственной массы.

Но постановлением Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 года “ О

некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории

Российской Федерации” пунктом 9; “Пункт 4 статьи 153 Основ гражданского

законодательства на территории Российской Федерации не применяется по

отношению к вкладам граждан в Сберегательном банке Российской Федерации”

были сведены на нет положения Основ, касающиеся наследования вкладов.[33]

Модель, закрепленная в статье 561 ГК РСФСР, себя оправдывала,

когда по существу единственным кредитным учреждением, в котором граждане

открывали вклады, был Сбербанк (ранее – сберкассы). Государство было

заинтересовано в привлечении сбережений граждан в Сбербанк. В настоящее

время, когда существует широкая сеть коммерческих банков, да и сам Сбербанк

акционирован, прежние стимулы привлечения средств вкладчиков, в том числе и

такой, как возможность вкладчика путем завещательного распоряжения банку

исключить вклад из состава наследства, былое значение утратили.[34]

Итак, вклады в Сбербанке являются объектом наследования и оформляются

нотариальными конторами в общем порядке только в следующих случаях: если

вкладчиком не сделано распоряжение учреждению банка о выплате в случае

смерти вклада определенному лицу или государству; если завещательное

распоряжение Сбербанку сделано в пользу одного лица, которое умерло ранее

вкладчика. В этом случае вклад наследуется наследниками вкладчика и

наследственное дело заводится на имя умершего вкладчика; если лицо, в

пользу которого сделано завещательное распоряжение, умерло позднее

вкладчика, не востребовав вклада. В этом случае вклад наследуется

наследниками назначенного, но умершего получателя вклада. Наследственное

дело заводится на имя лица, в пользу которого было сделано завещательное

распоряжение.

В проекте части Ш ГК в статье 1174 ГК РСФСР говорится, что денежные

средства, внесенные гражданином в банк могут быть им завещаны путем

совершения завещательного распоряжения. В отношении средств на счете такое

завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного

завещания. Права на денежные средства, в отношении которых в банке

совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и

наследуются на общих основаниях пример иск Костяшкиной и Мартемьяновой к

Логинову К. возник вопрос спор о праве наследования вклада в сберегательном

банке о котором говорилось выше[35].

. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на

наследство и в соответствии с ним. До предоставления свидетельства денежные

средства могут быть выданы в сумме, не превышающие в общем сто

установленных законом минимальных размеров оплаты труда.

Эти же правила распространяются и на кредитные организации,

которым предоставлено право иметь во вкладах или других счетах денежные

средства граждан.

Законодательство устанавливает особенности наследования предметов

домашней обстановки.

Согласно статьи 533 ГК РСФСР предметы обычной домашней обстановки и

обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с

наследодателем не менее одного года, независимо от их очереди и

наследственной доли.

Преимущественным правом наследования этих вещей пользуются законные

наследники, проживавшие совместно с наследодателем не менее одного года до

его смерти. Здесь имеются в виду те наследники, которые проживая совместно

с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения

повседневных бытовых нужд. Так, если совместно с наследодателем проживал

брат, то при наличии наследников первой очереди он к наследству не

призывается, но предметы обычного домашнего обихода остаются за ним.

Указанные предметы наследники, проживавшие совместно с наследодателем

не менее одного года до его смерти, наследуют сверх той доли, которая

причитается им по закону. Если такие наследники отсутствуют, то предметы

обычной домашней обстановки и обихода включаются в общее наследственное

имущество. Указанный порядок может быть изменен завещанием.

Под совместным проживанием понимается не только проживание в одной

квартире или в одном доме, принадлежащем на праве личной собственности, но

и ведение общего хозяйства с наследодателем, в результате которого

наследники из семьи наследодателя могли пользоваться предметами обычной

домашней обстановки.

Ни Основы, ни ГК не дают перечня предметов обстановки и обихода. К

вещам данной категории следует отнести такие, которые необходимы людям для

удовлетворения бытовых нужд. В нотариальной практике не относят к предметам

обычной домашней обстановки и обихода: вещи, применяемые для

профессиональной деятельности (библиотека ученого, инструменты врача,

пишущая машинка, инструменты музыканта и др.); предметы роскоши (изделия из

драгоценных металлов, драгоценные камни, дорогостоящая мебель, автомобиль,

старинные золотые и серебряные монеты, дорогие ковры, картины и др.)Иск

Макарова В. к Сёминой К. о признании права наследования предметов обычной

домашней обстановки. Истец проживал с Семиным В.В. (отцом ответчицы) с 1997

года до его смерти июнь 1999 года. Все имущество по завещанию перешло к

Макарову и Семиной в равных долях спор возник из-за мебели и бытовой

техники принадлежавших Семину В.В. Семина К требовала их раздела поровну.

суд пришел к выводу что вышеуказанные предметы являются предметами обычной

домашней обстановки и преимущественное право наследования имеет Макаров

В.[36]

Спор о том, является конкретная вещь ценностью или предметом домашней

обстановки, решается судом. При решении вопроса о том, что является

предметами обычной домашней обстановки, необходимо руководствоваться

Постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 года N2 “О

некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании”, где

разъясняется, что спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество

следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода,

разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных

обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а

также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не

могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и

обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о

художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу

которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

Такие понятия, как доля в уставном капитале, доля в складочном

капитале, вклад в складочный капитал – новые виды наследственного

имущества, которые появились в последние годы в России.

В связи со смертью учредителя (участника) хозяйственного товарищества

или общества необходимо внести изменения в учредительные документы,

зарегистрировать их в государственном реестре, так как права наследодателя

переходят к его наследникам в порядке, предусмотренном законом.

Для реализации права наследования важно определить состав

наследственного имущества. Необходимо учитывать следующее. “При образовании

хозяйственных товариществ и обществ его учредители (участники) вносят свой

вклад в имущество этих коммерческих организаций. Вкладом могут быть деньги,

ценные бумаги, другие вещи, имущественные или иные права, имеющие денежную

оценку. Имущество, созданное за счет вкладов участников, принадлежит на

праве собственности хозяйственным товариществам и обществам. Состав этого

имущества и его стоимость могут изменяться в процессе деятельности

коммерческих организаций. Из объявленной же стоимости вкладов участников

хозяйственных товариществ и обществ составляется их уставной (складочный)

капитал, который разделен на доли, принадлежащие учредителям (участникам).

Размер доли каждого участника в уставном (складочном) капитале – величина

хотя и условная, но постоянная и закрепленная в учредительных документах.

Участники хозяйственных товариществ и обществ в процессе совместной

деятельности могут изменять размеры своих долей, но тогда эти изменения

должны быть отражены в учредительных документах и зарегистрированы в

установленном порядке.” [37]

Приняв наследство, наследники либо сами ставятся участниками

хозяйственного товарищества или общества, либо приобретают право лишь на

получение действительной стоимости доли уставного (складочного) капитала.

Станут или нет наследники участниками коммерческой организации зависит не

только от желания самих наследников, но и от того, каким образом решен

вопрос о переходе доли уставного (складочного) капитала к наследникам в

действующем законодательстве и учредительных документах этой организации.

В тех случаях, когда уставом общества предусмотрена

необходимость получить согласие участников общества на переход доли к

наследникам, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати

дней с момента обращения к участникам общества или в течение иного

определенного уставом общества срока получено письменное согласие всех

участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от

одного из участников общества.

Согласно пункту 6 статьи 93 ГК РФ - если в учредительных

документах предусмотрено, что переход доли к наследникам допускается только

с согласия остальных участников общества, то наследникам может быть и

отказано в переходе доли, но с обязательством выплаты действительной

стоимости доли уставного капитала на день выплаты, или выдать на эту сумму

имущество в натуре. Это могут быть и товарно-материальные ценности, и

денежные средства. Порядок и условия такой компенсации определяются

учредительными документами общества. При этом сама доля умершего переходит

к обществу, которое согласно пункту 5 статьи 93 ГК РФ обязано либо

распределить ее между оставшимися участниками или третьими лицами, либо

уменьшить свой уставный капитал.

При отказе участников общества в согласии на переход доли к

наследникам, если такое согласие необходимо доля переходит к обществу. При

этом общество обязано в течение одного года с момента перехода доли к

обществу (если меньший срок не предусмотрен уставом) выплатить наследникам

умершего участника общества действительную стоимость доли, определяемую на

основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный

период, предшествующий дню смерти, либо с их согласия выдать им в натуре

имущество такой же стоимости.

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за

счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его

уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество

обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму (статья 23

Закона РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”)

Такой же порядок перехода доли уставного капитала к

наследникам умершего участника общества с дополнительной ответственностью

(пункт 3 статьи 95 ГК РФ).

“Особого внимания заслуживает вопрос о праве потенциальных

наследников умершего учредителя общества на участие в управлении делами

общества, в частности, на решение вопросов реорганизации общества до того

момента, как они получат удостоверенное нотариальным органом свидетельство

о праве на наследство. Решение этого вопроса становится особенно важным

потому, что в силу пункта 1 статьи 92 ГК РФ общество с ограниченной

ответственностью может быть реорганизовано только по единогласному решению

всех его участников.”[38]

Статья 546 ГК РСФСР предусматривает два способа принятия наследства:

путем предъявления нотариальному органу по месту открытия наследства

заявления о его принятии; путем фактического вступления в его владение

(осуществление любых действий по управлению, распоряжению и пользованию

наследственным имуществом). При этом указанные действия должны быть

осуществлены в течении шести месяцев со дня открытия наследства.

“Таким образом, наследники умершего члена общества вправе, не

дожидаясь истечения шестимесячного срока, вступить в фактическое владение

долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,

которое, тем не менее, не означает появления у них прав на участие в общем

собрании участников общества с ограниченной ответственностью для решения

вопросов о преобразовании общества в другую организационно-правовую форму.

Объясняется это, прежде всего, тем, что до выдачи нотариальным органом

свидетельства о праве на наследство нельзя с уверенностью утверждать, что

именно фактический владелец доли умершего участника общества с ограниченной

ответственностью будет наследовать его долю в уставном капитале и тем самым

претендовать на право включения в состав участников общества с ограниченной

ответственностью.” [39]

Говорить об этом однозначно не представляется возможным, так как

наследники умершего участника вступят в свои законные права только спустя

шесть месяцев после смерти наследодателя.

В проекте части Ш ГК РФ в состав наследства участника общества с

ограниченной ответственностью или общества с дополнительной

ответственностью входит доля этого участника в уставном капитале общества,

если уставом общества не предусмотрено, что такой переход доли к

наследникам допускается только с согласия остальных участников общества.

Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить

наследникам ее стоимость в установленном порядке (статья 1218).

Наследники акционеров акционерных обществ наследуют доли

уставного капитала, выраженного акциями. Акция – это ценная бумага, которая

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.